Шпаргалка по "Теории государства и права"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 06:53, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Теория государства и права".

Содержимое работы - 1 файл

ТГП.doc

— 374.00 Кб (Скачать файл)
  1. Элементами формы государства являются форма гос-го правления – это организация гос-й власти в определенном государстве.
  2. Форма гос-го устройства она определяет территориальную структуру гос-ва.
  3. Политический режим – это система приема, методов, способов осуществления гос-й власти.

  По форме государственного управления, государство делится на монархии и республики.

Монархия-это  единоличное правление.

Признаки монархии: власть передается по наследству, осуществляется бессрочно, не зависит от населения.

Монархи бывают неограниченные (т.е. абсолютные монархии)-это  когда монарх не несет ни какой ответственности. (пример: Бруней, Саудовская Аравия).

Ограниченна монархия (конституционная), власть ограничена либо парламентом, либо конституцией. (пример: Англия, Япония, Норвегия).

Республика-это  выборность высших органов государственной власти.

  1. Выборность власти
  2. Срочность
  3. Зависимость от избирателей

Республики  подразделяются на президентские, парламентские  и смешанные.

Президентские (США, Сирия)

Парламентские (Германия, Италия)

Смешанные (Франция, Россия)

Характерной чертой смешанного правления является, что правительство подотчетно как президенту так и парламенту.

 

 

 

  1. Функции права: понятие и виды

Функции права (ФП) – это основные направления правового воздействия, выражающих порядочность общественных отношений.

С помощью ФП мы познаем предназначение в обществе, его динамику, действие, развитие.

Функции права  рассматриваются в двух плоскостях:

- это специально  юридические;

- общесоциальные;

К общесоц-м  ФП относятся; экономическая функция  – она упорядочивает, политическая ФП, воспитательная ФП.

Специально юр-я ФП – т.е. право выполняет регулятивную и охранительную функции.

Регулятивная  функции – обеспечивает льготы, поощрения, дозволения, рекомендации, стимулы.

Охранительная функции осуществляются с помощью  правовых ограничений – это обязанности, запреты, наказания, функции призванные защищать.

Признаки ФП:

  1. ФП осуществляются сущностью права и его  социальным назначением
  2. ФП представляют собой необходимое воздействие на общественные отношения
  3. ФП направлены на осуществление наиболее важных нормативных задач в обществе
  4. ФП активно воздействуют на упорядоченье общественных отношений.

Признак функций  государства заключается непрерывностью и длительностью действия.

 

 

  1. Правоотношения, возникающие в деятельности юристов-профессионалов.

Правоотношения  – это общественные отношения урегулированные нормами  права, участники которого обладают субъективными правами и юридическими обязанностями.

- правоотношения  возникают на основе норм права;

- связь между  участниками (лицами) правоотношений  осуществляется по средствам юридических прав;

- правоотношение  – это волевое отношение;

- правоотношения  охраняются и обеспечиваются  гос-м, при необходимости может  наступать гос-е принуждение;

- правоотношения  возникают по поводу реального блага;

- у правоотношений три составляющих: субъект, объект и содержание.

Таким образом, деятельность юриста построена на правоотношениях.

 

 

  1. Субъекты права, их виды и свойства

Лица, которые по закону могут быть участниками правовых отношений, называются субъектами права. Субъекты права – это потенциальные участники правоотношений, лица, которые лишь могут быть носителями юридических прав и обязанностей.

Для того чтобы субъект  права превратился в участника  правоотношения, должны появиться определенные обстоятельства, приводящие в действие юридическую норму, которая, в свою очередь, возлагает на данных субъектов юридические права и обязанности, делая их тем самым субъектами правоотношения.

В каждом правоотношении участвует, как минимум, два субъекта. Участник правоотношения, которому принадлежит право, является управомоченным, а лицо, на котором лежит определенная обязанность – обязанным субъектом.

Выделяют следующие виды субъектов  правоотношений: государство; физические лица; юридические лица; организации, не являющиеся юридическими лицами.

Государство как субъект правоотношений имеет ряд особенностей: государство обладает властными полномочиями и обладает суверенитетом. Физические лица – это граждане, лица без гражданства, иностранцы и лица с двойным гражданством.

Юридические лица – это предприятия, организации, учреждения, характеризующиеся следующими признаками:  имеют организационное единство;  имеют обособленное имущество и свой расчетный счет в банке;  могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;  несут самостоятельную имущественную ответственность;  могут быть истцами и ответчиками в суде.

Для того, чтобы стать участниками  правоотношений, названные субъекты должны обладать совокупностью установленных нормами качеств, дающей им возможность быть носителями юридических прав и обязанностей, т.е. правосубъектностью.

Правосубъектность имеет две стороны  – общественную и юридическую. Общественная сторона правосубъектности выражается в том, что признаки субъектов права законодатель не может избирать произвольно – они диктуются самой жизнью, потребностями и закономерностями общественного развития. Юридическая сторона состоит в том, что признаки субъектов права обязательно должны быть закреплены в юридических нормах.

Правоспособность – это обусловленная  правом способность лица иметь субъективные юридические права и обязанности. Правоспособность физических лиц не зависит от возраста и состояния психики, она возникает в момент рождения и прекращается смертью.

Правоспособность государственных, коммерческих, общественных организаций  возникает в момент их образования.

Дееспособность – это обусловленная  правом способность своими собственными действиями приобретать субъективные юридические права и обязанности.

Дееспособность лица зависит от возраста и состояния психического здоровья. Объем дееспособности может быть полным или неполным.

 

 

  1. Содержание принципа разделения властей

Одним из принципов  правового государства выступает  принцип разделения властей на три ветви власти.

Законодательная

Исполнительная

Судебная

Идея разделения властей  возникла в 16 веке, этот принцип сформировал французский ученый Шарль Монтескье.

Данный принцип утверждает политическую свободу, это принцип  законности злоупотребления властью.

Содержание принципа разделения властей:

 система «сдержек и  противовесов». Она устанавливает  правовые ограничения в отношении конкретной гос-й власти.

Правовые ограничения применительно к законодательной власти:

- предусмотрена жесткая процедура законодательного процесса, которая имеет основные стадии принятия закона.

Правовое ограничение  деятельности судов:

- применяются  гарантии и принципы процессуального  законодательства,

- презумпция  невиновности

- отвод судей

Правовые ограничения  в отношении исполнительной власти:

- сроки президентства

- импичмент

- квотум недоверие к правительству.

 

 

  1. Классовая и общесоциальная сущность государства

Сущность гос-ва в обладании им гос-й властью.

Власть это  сила, насилие (узаконенное) т.е. урегулированное в нормах права.

Гос-во это организация  политической власти, содействующая  осуществлению конкретных интересов в пределах определенной территории.

Сущность гос-ва рассматривается с позиции двух аспектов:

  1. Любое гос-во это организация власти.
  2. То чему служит данная организация

Существует  два подхода классовый и общесоциальный

С позиции классового подхода можно определить гос-во как организацию публичной власти экономически господствующего класса.

Общесоциальный  гос-во это организация политической власти создающая условия для обеспечения интересов классов, слоев т.е. создается компромисс.

 

 

  1. Характеристика системы континентального права

Континентальная правовая система одна из основных мировых  правовых систем, иногда так же называется романно-германской. Континентальная  правовая система возникла в континентальной Европе на базе римского права, а так же канонического права и местных обычаев.

Для Континентальной  правовой системы характерны кодифицированное построение, единый фонд основных правовых понятий, единая иерархическая система источников права, деление на отрасли (конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.) 

Во всех странах Континентальной  правовой системы есть писанные конституции.

В большинстве стран  Континентальной правовой системы  приняты и действуют гражданские (либо гражданские и торговые), уголовные, гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные и др. кодексы. Весьма велика система текущих законов, регулирующих все важнейшие сферы общественных отношений. Среди источников Континентальной правовой системы значительна роль подзаконных актов, регламентов, административных циркуляров, декретов министерств. В них формулируются нормы, принятые во исполнение законов. Кроме того, в ряде случаев органы исполнительной власти регулируют отношения самостоятельно, для чего законодатель предоставляет им соответствующие полномочия.

Во всех странах Континентальной  правовой системы признается деление права на публичное и частное.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Аналогия права и аналогия закона

Ни одно законодательство не в состоянии учесть все многообразие общественных отношений, которые требуют правового регулирования. Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что определенные обстоятельства, имеющие юридический характер, не находятся в сфере правового регулирования. Налицо пробел в праве.

Под пробелом в праве  понимают отсутствие в действующей системе законодательства нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий правового регулирования.

Наличие пробелов в праве  нежелательно и свидетельствует  об определенных недостатках правовой системы. Однако они объективно возможны, а в некоторых случаях и неизбежны. Пробелы в праве вникают по трем причинам: 1) в силу того, что законодатель не смог охватить формулировками нормативного акта всех жизненных ситуаций, требующих правового регулирования; 2) в результате недостатков юридической техники;

3) вследствие постоянного  развития общественных отношений.

Единственным способом устранения пробелов в праве является принятие соответствующим полномочным органом недостающей нормы или группы норм права. Однако быстрое устранение таким способом пробелов не всегда возможно, поскольку связано с процессом нормотворчества. Но органы, применяющие нормы права, не могут отказаться от решения конкретного дела по причине неполноты законодательства. Во избежание этого в праве существует институт аналогий, означающий сходство жизненных ситуаций и правовых норм. Он предусматривает два оперативных метода преодоления, восполнения пробелов – аналогию закона и аналогию права.

Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, регулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в законодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним отношения.

Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсутствует и норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается на основе общих принципов права. Речь прежде всего идет о таких принципах права, как справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др. Подобные принципы закрепляются в Конституции и других законах.

Аналогия закона и  аналогия права – исключительные средства в праве и требуют соблюдения ряда определенных условий, обеспечивающих правильное их применение. Поэтому для того, чтобы использовать аналогию права, необходимо: во-первых, установить, что данная жизненная ситуация имеет юридический характер и требует правового решения; во-вторых, убедиться, что в законодательстве отсутствует конкретная норма права, призванная регулировать подобные случаи; в-третьих, отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона), а при отсутствии таковой опереться на общий принцип права и на его основе решить дело (аналогия права); в-четвертых, в решении по делу дать мотивированное объяснение причин применения к данному случаю аналогии закона или аналогии права. Тем самым обеспечивается возможность проверить правильность решения дела.

Таким образом, применение права по аналогии – это не произвольное разрешение дела. Принятие решения  осуществляется в соответствии с  государственной волей, выраженной в правовой системе в целом или в отдельных нормах права, регулирующих сходные отношения. Путем аналогии правоприменительный орган пробел в праве не устраняет, а лишь преодолевает. Пробел может быть устранен только компетентным нормотворческим органом.

Институт аналогии имеет  ограниченное применение в праве. В области уголовного права аналогия закона и аналогия права не допускаются, поскольку действует непреложный принцип «нет преступления без указания на то в законе», что служит гарантией защиты личности. В других отраслях права аналогия допускается, а в таких, как гражданское и гражданско-процессуальное право, она прямо закреплена.

Информация о работе Шпаргалка по "Теории государства и права"