Фактические и юридические ошибки в гражданском праве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2011 в 07:09, курсовая работа

Краткое описание

С целью полного освещения предложенной темы, данная работа была разбита на три главы.
В первой из них охарактеризованы общетеоретические вопросы юридических и фактических ошибок. Здесь автором раскрыты такие вопросы, как история развития понятий фактических и юридических ошибок, охарактеризовано понимание данного института в современном зарубежном и российском праве.
Вторая глава посвящена практическому применению понятий фактических и юридических ошибок в законодательстве Российской Федерации– возврат неосновательного обогащения и основания, по которым данный возврат не производится.
И, наконец, третья глава – практическая.

Содержание работы

I. ВВЕДЕНИЕ …………… …………………………………………………. 3-4
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ФАКТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ. 5
ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
§1. Фактические и юридические ошибки в римском частном праве 5 -9
§2. Понятие фактических и юридических ошибок и их характеристика в современном праве иностранных государств и Российской Федерации 9-17
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
§1. Возврат неосновательного обогащения вследствие совершения потерпевшим фактической ошибки 18-20
§2. Последствия совершения лицом юридической (правовой) ошибки. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату … …. 20- 22
ГЛАВА III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ВОЗВРАТЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ И ОТКАЗЕ В ЕГО ВОЗВРАТЕ ВСЛЕДСТВИЕ ДОПУЩЕННЫХ ЛИЦОМ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК 23-30
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… 31-32
IV. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………… 33-34

Содержимое работы - 1 файл

курсовая по гр. праву.doc

— 141.50 Кб (Скачать файл)
ПЛАН
 

                            Стр.

I. ВВЕДЕНИЕ ……………   …………………………………………………. 3-4

II. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ. ФАКТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ  ОШИБКИ. 5 

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ

      §1. Фактические и юридические ошибки в римском частном праве  5 -9

    §2. Понятие  фактических и юридических ошибок и их характеристика в современном  праве иностранных государств и  Российской  Федерации                                                                                                9-17 

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

    §1. Возврат неосновательного обогащения вследствие совершения потерпевшим фактической ошибки                                                     18-20

    §2. Последствия  совершения лицом юридической (правовой) ошибки. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату …       …. 20- 22 

ГЛАВА III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ВОЗВРАТЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ И ОТКАЗЕ В ЕГО ВОЗВРАТЕ ВСЛЕДСТВИЕ ДОПУЩЕННЫХ ЛИЦОМ ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК                                                                          23-30 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… 31-32 

    IV. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………… 33-34

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

    Понятие ошибки как научной проблемы впервые  исследовал еще древнегреческий  мыслитель Аристотель.

    Впоследствии  данный институт нашел свое отражение  в римском частном праве, как  в отдельных его положениях, так  и в качестве введения такого понятия  как неосновательное обогащение.

    В настоящее время понятия совершения лицом юридических и фактических  ошибок раскрыто в той или иной степени как в законодательстве иностранных государств, так и  в российском.

    Несмотря  на тот факт, что законодательного закрепления понятия юридических и фактических ошибок в законодательстве Российской Федерации нет, практически нормы связанные с данным институтом используются при решении вопросов об обязанности возврата неосновательного обогащения и неосновательного обогащения, не подлежащего возврату.

    Учитывая, что в судебной практике количество дел, вытекающих из требований потерпевшего вернуть ему неосновательное  обогащение, составляет достаточно большое  количество, выбранная автором тема представляется весьма актуальной, ведь именно правильное использование теоретического материала способствует объективному и обоснованному принятию решения по судебным делам.

    С целью полного освещения предложенной темы, данная работа была разбита на три главы.

    В первой из них охарактеризованы общетеоретические вопросы юридических и фактических ошибок. Здесь автором раскрыты такие вопросы, как история развития понятий фактических и юридических ошибок, охарактеризовано понимание данного института в современном зарубежном и российском праве.

    Вторая  глава посвящена практическому применению понятий фактических и юридических ошибок в законодательстве Российской Федерации– возврат неосновательного обогащения и основания, по которым данный возврат не производится.

    И, наконец, третья глава – практическая.

    В данной главе автором отражены примеры судебной практики по делам, вытекающим из требований возврата неосновательного обогащения, и причинам по которым данный возврат не производится, то есть практическому применению положений о фактических и юридических ошибках.

    При написании данной работы автором  использовалось российское законодательство, монографии различных авторов и  современные периодические издания. При этом хотелось бы отметить, что  разработанность данной темы в литературе достаточно невелика.

    И, конечно, особое внимание хотелось уделить практической части работы – третьей главе. Для ее написания использованы материалы судебной практики Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, размещенные на его официальном сайте. Данный источник выбран автором в связи с тем, что судебные решений, принятые данной судебной инстанцией размещаются в периодических изданиях только через какой-то промежуток времени, тогда как при написании предложенной работы хотелось отразить именно последние решения, принятые судом в этой области.

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙ ФАКТИЧЕСКИХ  И ЮРИДИЧЕСКИХ  ОШИБОК И ИХ СОВРЕМЕННОЕ  ПОНИМАНИЕ 
 

§ 1. Фактические и юридические ошибки в римском частном праве 

    Впервые ошибки как научную проблему исследовал древнегреческий мыслитель Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.). Он посвятил этому вопросу трактат «О софистических опровержениях» и называл их (ошибки) «логическими пороками софистических рассуждений». Основанием логических пороков или ошибок Аристотель считал неправильное применение словесных выражений либо нарушение правил  логических операций. Главное в его идеях в этом отношении заключалось в том, что уже в то время ученый проследил связь порока или ошибки с психической деятельностью индивида, происходящей в его сознании.

    Детально  же проблема «юридической ошибки» изучалась  римским частным правом, регулирующим отношения между частными лицами в пределах Римской державы. Римляне  не разработали общую теорию ошибки, а рассматривали каждый случай в  отдельности. Римское частное право устанавливало, что «под ошибкой понимается расхождение между волей и ее выражением (error in nomine) или между манифестированной волей и подлежащим интересом, вызванное неосведомленностью субъекта об обстоятельствах дела».

    Древнеримские юристы за основу принимали несколько тезисов: «у заблуждающегося отсутствует воля, то есть его согласие недействительно» (Errarentis nullvoluntas est - юрист II века н.э. Помпоний); «ошибка ничего не изменяет в истинном состоянии дел» (Errore veritas non amittitur - юрист III века н.э. Ульпиан); «незнание права (правового предписания) вредит любому; незнание факта не вредит» (Regulest juris quidem ignoranticuiqui nocere, facti vero ignorantium non - юрист III века н.э. Юлий Навел). Законы устанавливались всем гражданским коллективом (communis sponsio) для всех граждан (commune praeceptum), являясь результатом взаимного обещания (sponsio) среди cives, что исключало неосведомленность и необдуманность поведения как причину возможного отклонения от нормы и пренебрежения интересами других.1

    Отметим известный исторический факт о том, что основной юридический документ римского частного права - Законы XII таблиц - был выставлен на форуме на двенадцати досках на всеобщее обозрение. Вот почему «незнание права (правового предписания) вредит любому», и вследствие этого появилась аксиома в римском праве «незнание закона не исключает ответственности» - ignorantijuris semper hocet (лат.). Происхождение данного положения относится к I веку до н.э. Многие государства мира и в наше время исходят из того, что ссылка на незнание закона никогда не может иметь оправдательного значения. Из приведенных рассуждений можно сделать вывод о том, что в основе понятия юридической ошибки лежит незнание субъектом права обстоятельств или определенное правовое заблуждение.

   Таким образом, юридическое значение в  римском праве признавалось не за «ошибкой в праве», а за «ошибкой в факте».

   В качестве примера, подтверждающего  данное утверждение можно привести следующие положения римского законодательства.

   Так, согласно положениям о новации (ее сущность состоит в прекращении обязательства  путем замены его новым обязательством) если первоначальное обязательство  в действительности не существовало, например, был продан свободный человек, или мертвый раб, или кто-либо ошибочно считал себя должником, то и новация не имеет силы и может быть оспорена. То есть в данном случае речь напрямую идет о фактической ошибке.

   Также в римском праве существовал  институт пороков согласия. Помимо иных оснований (таких как обман, угроза, насилие) туда относились и ошибки.

   В данном случае ошибка приравнивалась к заблуждению и возникала  независимо от воздействия другой стороны. Заблуждение могло касаться: а) характера  сделки, б) предмета договора, в) личности контрагента.

   Согласно доктрине римского права ошибка в характере сделки (error in negotio) заключалась в том, что одна сторона ошибочно считала, что получает предмет в виде дара, в то время как другая имеет в виду дать его во временное безвозмездное пользование. Договор считался несостоявшимся, так как между сторонами вследствие происшедшей ошибки нет согласия (consensus), а есть разногласие (dissensus).

   Ошибку  в предмете можно выразить следующим  утверждением: Si hominem stipulatus sim et ego de alio sensero, tu de alio, nihil acti erit, nam stipulatio ex utriusque consensu perficitur - Если ты обязался по стипуляции дать мне раба, причем я имел в виду одного, а ты другого, то никакой сделки не состоится, так как обязательство по стипуляции возникает в результате обоюдного согласия.

   Таким образом, ошибка в объекте так  же, как и ошибка в характере  сделки, ведет к отсутствию требуемого согласия, то есть когда есть разногласие  в отношении самого предмета, то продажа, очевидно, недействительна. Причем если расхождение касается только названия, а относительно самого предмета нет сомнения, то продажа действительна.

   Ошибку  в лице можно охарактеризовать следующим  высказыванием Цельза: Ты просил денег  взаймы у меня и у Тиция. Удовлетворяя твою просьбу, я дал приказ моему  должнику внести тебе деньги. Ты деньги получил, ошибочно полагая, что их внес должник Тиция, а не мой должник. Цельз полагает, что в данном случае имеется наличие заблуждения и, стало быть, отсутствие согласия обеих сторон, а потому nullum negotium mecum contraxisti - ты со мной не заключил никакой сделки.2

   Рассматривая  положения о понятии ошибок в  римском праве нельзя не сказать  и об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, тем более что отдельные  положения второй главы данной работы посвящены именно раскрытию данной темы.

    Не  может считаться окончательно установленным, получил ли признание в классическом римском праве общий принцип, что факт нахождения в имуществе  одного лица обогащения за счет имущества  другого лица без достаточного для  того юридического основания порождает всегда обязательство первого о возврате неосновательного обогащения второму. Вместе с тем совершенно бесспорно, что в некоторых определенных категориях случаев такое обязательство возникало.

    Обязательства из неосновательного обогащения получили в римском праве защиту, в том числе, посредством кондикционного иска (condictio).

    Основанием  для принесения такого иска служил ошибочный платеж долга, в действительности не существующего, порождавший обязательство  получившего предмет долга вернуть  полученное уплатившему.

    Поскольку нет долга, нет основания для  платежа, нет основания для оставления в имуществе получившего платеж - предмета платежа.3

    Необходимыми  предпосылками являлись:

    - факт платежа, совершенного платящим  с намерением погасить определенный долг. Платеж может выразиться в любом имущественном предоставлении, будет ли то передача определенных ценностей (денег, других вещей, обязательственных прав и т.д.) в имущество получателя или освобождение получателя от какого-либо обязательства и вообще уменьшение пассива имущества получателя (например, прекращение его долга по отношению к платящему): получающий платеж, другими словами, может обогатиться или путем поступления в его имущество новой ценности, или путем предупреждения выхода из его имущества ценности, уже имеющейся в составе этого имущества;

    - несуществование долга, погашение  которого имелось в виду лицом,  совершающим платеж. Непризнание  за долгом исковой силы не  приравнивается к несуществованию  долга. Само собой разумеется, что, если долг хотя и существует, но кредитором является не тот, кому совершается платеж, или должником - не тот, кто платит, платеж признается совершенным по несуществующему долгу;

    - платеж несуществующего долга  должен быть произведен ошибочно  вследствие извинительного заблуждения, если же он платится намеренно, сознательно, то это рассматривается как дарение.

Информация о работе Фактические и юридические ошибки в гражданском праве