Система и виды наказаний в уголовного права России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 11:30, дипломная работа

Краткое описание

Предмет исследования - состояние, структура, роль и эффективность действия системы наказаний российского законодательства.
Его цели и задачи состояли в следующем:
- раскрытие основных особенностей видов уголовных наказаний и их функционирование в современном уголовном праве России.
-описать и дать основные понятия видов и системы наказаний по уголовному кодексу РФ;
-охарактеризовать особенности видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы;
-проанализировать особенности видов уголовных наказаний, связанных с лишением свободы;
- изучение закона и практики применения, исполнения уголовных наказаний;

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 3

I. ПОНЯТИЕ ВИДОВ И СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ……………………………………………6

§1. История развития системы наказаний России………………………6
§2. Современное состояние системы наказаний
Уголовного права РФ…………………………………………………….7
ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 18

§1. Штраф 18
§2. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью 25
§3. Обязательные работы 27
§4. Исправительные работы 32

III. ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ СВЯЗАННЫХ
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 36

§1. Ограничение свободы 36
§2. Арест 42
§3. Содержание в дисциплинарной воинской части 50
§4. Лишение свободы 51
§5. Пожизненное лишение свободы 55
§6. Смертная казнь 68
Заключение 81
Список использованной литературы 88

Содержимое работы - 1 файл

ДИПЛОМ.DOC

— 409.50 Кб (Скачать файл)

      Верховный суд в предлагает судам использовать гуманный подход к подозреваемым, с учётом его личности и семейных обстоятельств. Если он болен или является единственным кормильцем в семье, и если он не является опасным преступником, его следует отправлять не за решётку, а под домашний арест, отмечается в  Постановлении ВС РФ.

        Теперь судьи должны проверять обоснованность подозрения в каждом конкретном случае. Арестовать человека допускается только при наличии достаточных данных о том, что он мог совершить преступление. То есть, одних подозрений без подтверждающих фактов будет недостаточно. Следствие должно представить оперативные материалы, подтверждающие документы и только потом (может быть) получить разрешение на арест подозреваемого и заключение под стражу.

      Помимо этого, следователь или оперуполномоченный обязаны обосновать свои предположения о том, что подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства. Иначе разрешение на проведение оперативных действий получить будет нереально.

     Но как показывает практика, судами наиболее часто применяются такие меры пресечения, как подписка о невыезде и заключение под стражу, как наиболее чётко прописанные в УПК РФ. А вот ограничение свободы не применялось, поскольку нет механизма, который бы регулировал все вопросы, связанные с этой мерой пресечения. Тем не менее, такой вид ареста особенно эффективен в отношении несовершеннолетних. В отношении преступлений, которые не направлены против личности, а также экономических преступлений, преступлений против собственности, на наш взгляд, рекомендуется применять залог.

§2. Арест

 

Предусмотренный ст. 54 УК РФ арест так же, как обязательные работы и ограничение свободы, является новым наказанием, не известным прежнему УК. Он также начинает применяться после создания условий для исполнения наказания.

Арест относится к  числу основных видов наказания  и применяется только в случаях, предусмотренных нормами Особенной  части УК. Он заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев.

В уголовном законе не раскрывается содержание того, что  понимается под «условиями строгой изоляции», однако об этом можно получить представление из анализа норм главы 10 УИК РФ. Осужденные к аресту должны отбывать наказание по месту осуждения в арестных домах и содержатся в условиях, аналогичных условиям отбывания лишения свободы в тюрьме на общем режиме. Им не предоставляются свидания, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; не разрешается получение посылок и передач, за исключением содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону. Общее образование, профессиональное образование и профессиональная подготовка не осуществляются. Краткосрочные свидания предоставляются один раз в месяц только несовершеннолетним осужденным. Телефонные разговоры с близкими разрешаются только при исключительных личных обстоятельствах.

Условия отбывания ареста строже, чем при отбывании лишения свободы в исправительных и воспитательных колониях. С учетом этого обстоятельства ч. 2 ст. 54 УК РФ указывает, что арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет.

Однако при сравнении  лишения свободы и ареста следует  отметить, что максимальный срок последнего не может составлять более шести месяцев. Поэтому в целом арест является менее строгим видом наказания.

Минимальный, срок ареста по общему правилу равен одному месяцу, но при замене обязательных или исправительных работ арестом, он может быть назначен на срок менее одного месяца.

Исполнение ареста имеет  также некоторые особенности  в отношении военнослужащих, которые отбывают его не в арестных домах, а на гауптвахте.

Новым УПК предусмотрены  две формы ограничения свободы до вынесения обвинительного приговора суда: задержание подозреваемого (ст.ст. 91-96) и заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления (ст. 108).

Задержание применяется, на самый непродолжительный срок к подозреваемому, в отношении которого нет еще обвинения. В свою очередь, мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться на уже длительный срок, как правило, к обвиняемому. И лишь в исключительных случаях - к подозреваемому в совершении преступления. В последнем случае срок не может быть длительным, так как положение подозреваемого неустойчивое, переходное к реабилитации или обвинению лица.

До судебного решения  срок задержания не может превышать 48 часов. Это закреплено ст. 22 Конституции РФ. Суд вправе продлить срок задержания еще на 72 часа - до принятия окончательного решения о необходимости заключения задержанного под стражу (п. 3 ч. 6 ст. 108 УПК). Итак, максимально  возможный срок задержания - 5 суток: 2 - до судебной санкции и до 3 - по судебной санкции.

По прежнему УПК санкцию  на арест давал прокурор. Очень часто он делал это почти автоматически, подходил формально к даче своего согласия, не проверяя должным образом необходимость применения этой крайней меры процессуального принуждения.

Безудержная принудительность прежнего уголовного процесса, не основанная ни на разумности, ни на соразмерности, превратила заключение под стражу в обычное повседневное явление далее и в тех случаях, когда по обстоятельствам дела этого явно не требовалось - например, по делам о преступлениях небольшой тяжести, когда личность обвиняемого установлена, он признал свою вину, у него есть место жительства и т.д.

Новый УПК устанавливает, что заключение под стражу есть мера исключительная. Она применяется только при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 108). Следовательно, судья, давая свое согласие на заключение обвиняемого под стражу, обязан мотивировать свое решение: почему нельзя ограничиться более мягкой мерой пресечения. В прежнем УПК такого требования не содержалось.

Срок, в течение которого задержанный должен предстать перед  судом, определен в новом УПК с учетом как требований Конституции РФ, так и практики Европейского Суда по правам человека. Данная практика предполагает, что срок задержания может доходить до 5 суток. По истечении 48 часов задержанный автоматически освобождается, если не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания до 72 часов - до принятия окончательного решения об избрании меры пресечения (чч. 2 и 3 ст. 94 УПК). Согласно п. 3 ч. 6 ст. 108 УПК указанное продление возможно как по ходатайству стороны обвинения, так и защиты. Смысл этого ходатайства в том, что заявившей его стороне нужно время для представления дополнительных доводов в свою пользу, доказывающих или опровергающих обоснованность задержания. Смотря по обстоятельствам, продление срока может быть выгодно как стороне обвинению, так и стороне защиты. Это «оружие» двойного назначения - как для защиты, так и для обвинения.

Согласно ч. 3 ст. 108 УПК при необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. Ходатайство о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения должно быть представлено судье не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания, т.е. не позднее 40 часов с момента задержания, и может оказаться, что у адвоката есть только эти 8 часов, чтобы найти аргументы в пользу необоснованности задержания. Чтобы выиграть время, он вправе заявить ходатайство об отложении принятия решения об избрании меры пресечения.

Срок 48 часов начинает течь с момента  фактического задержания, а не как по прежнему УПК - с момента составления протокола задержания.

Защитник допускается к задержанному с момента его фактического задержания (п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК). Это не означает, конечно, что кто-то обязан немедленно искать ему защитника. Но если у задержанного адвокат есть, нельзя чинить препятствий против его вступления в дело.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 46 УПК задержанный должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Это очень важная новелла. Ведь когда начинается допрос, «включаются» процессуальные права задержанного, он становится фигурой процессуальной, ему разъясняются его права, отношения сторон входят в процессуальное русло. Он может, конечно, отказаться от дачи показаний, а может, напротив, дать показания, доказывающие его невиновность, «объясниться» с подозревающим его следствием. Разъяснение задержанному его прав должно быть сделано в течение 3 часов после доставления задержанного в орган дознания. Об этом делается отметка в протоколе, который тоже должен быть составлен в течение этого времени (ч. 1 ст. 92 УПК). Форма данного протокола, как и других, дана в приложении к УПК РФ, и это еще одно принципиально важное новшество, гарантирующее соблюдение предописаний закона. Отныне никто - ни следователь, ни дознаватель - не вправе вносить изменений в установленные формы протоколов процессуальных действий.

До первого допроса, т.е. в течение 24 часов с момента задержания, задержанному должна быть предоставлена возможность конфиденциального свидания с защитником п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК). Если это правило не соблюдено, то протокол допроса и все другие доказательства теряют юридическую силу, становятся ничтожными.

Как и прежде, прокурор будет играть важную, но уже другую, можно даже сказать правозащитную роль в  механизме принятия решения по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. Часть 3 ст. 108 УПК определяет, что ходатайство о применении этой меры пресечения возбуждается либо прокурором, либо с его согласия. Таким образом, роль прокурора — роль дополнительного «предохранителя» против незаконного заключения под стражу.

Прокурор должен быть поставлен в известность о произведенном задержании в течение 12 часов после его осуществления. За 48 часов задержания, а практически даже за меньший срок следователь или дознаватель должен получить согласие прокурора на заключение задержанного под стражу. Прокурор вправе не согласиться с задержанием, освободить задержанного своей властью (ч. 1 ст. 94 УПК).

По новому УПК прокурор всецело отвечает за качество расследования, состоятельность обвинения. Давая свое согласие на заключение задержанного под стражу, он вынужден думать о состоятельности обвинения, его судебной перспективе. Если дело рассыпается в суде, отвечать прокурору. Так что он процессуально принужден к осторожному, ответственному отношению к даче своего согласия назреет обвиняемого. Так ли это будет на деле - покажет правоприменительная практика. Но есть все основания предполагать, что в вопросах заключения под стражу прокурор станет фигурой позитивной, правозащитной.

Новый УПК сделал сложным  порядок ареста и задержания. Сделано это для того, чтобы все процессуальные участники ареста и задержания могли проникнуться чувством ответственности, возлагаемой на них обществом, доверяющим им столь острый инструмент принуждения, чтобы они соизмеряли необходимость его применения в каждом конкретном случае. Нет сомнения, что число необоснованных арестов и задержаний сократится, причем значительно, уже в самое ближайшее после вступления в действие УПК Р3 время.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК по ходатайству подсудимого его дело рассматривается коллегией 12 присяжных заседателей по делам о преступлениях областной подсудности. Перечень этих преступлений указан в ч. 3 ст. 31 УПК — это тяжкие и особо тяжкие преступления. Думаю, в будущем мы поставим вопрос и о том, чтобы суд присяжных по ходатайству подсудимого рассматривал дела по всем преступлениям, сопряженным с лишением свободы на срок свыше одного года.

Важнее всего сама возможность суда присяжных. Идея такого суда — право подсудимого прибегнуть к правосудию народа. Эта потенциальная  возможность призвана держать в «форме» судебную и правоохранительную систему. Профилактическое значение имеет понимание следователем, прокурором, судьей того, что дело может оказаться в суде присяжных — суде демократическом и требовательном по части качества и убедительности доказательств. Присяжный, «человек с улицы», не даст поблажки правоохранительной системе, не поверит ей «на слово», потребует самых весомых доказательств.

Принцип презумпции невиновности в суде присяжных реализован в виде следующих правил. Присяжные должны стремиться к единодушному вердикту (ч. 1 ст. 343 УПК). Если достичь его не удалось, вопрос решается голосованием. Равенство голосов по вопросу виновности означает оправдание обвиняемого. Обвинительный вердикт возможен, только если есть большинство голосов в пользу такого вердикта.13

В уголовном процессе все весьма зыбко и условно. Именно поэтому так важно незыблемое и безусловное соблюдение всех законодательных правил этого процесса. Их соблюдение позволяет утверждать, что решение суда и есть реально достижимая истина по делу. Но, конечно, ни единодушный оправдательный вердикт, ни единодушный обвинительный вердикт не гарантирует с полной надежностью и достоверностью невиновности или, наоборот, виновности подсудимого.

Что касается того, чтобы поднять порог обвинительного вердикта, вместо простого предусмотреть квалифицированное большинство, например, 23 голосов коллегии присяжных — это мысль на будущее. Может быть, мы придем и к этому. Но пока надо неукоснительно держаться уже введенных, тоже весьма разумных и демократических правил.

  

                         §3. Содержание в дисциплинарной воинской части 

 

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ) применяется  только как основное наказание и  лишь к военнослужащим, проходящим военную службу на должностях рядового и сержантского состава по призыву или контракту. Это наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет в случаях:

а) совершения преступлений против военной службы, если данное наказание предусмотрено соответствующей нормой Особенной части УК;

б) совершения иных преступлений, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о  возможности замены лишения свободы  на срок не свыше двух лет содержанием  осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок.

Замена лишения свободы  содержанием в дисциплинарной воинской части производится судом как  при выборе между различными видами наказания, так и при замене уже  назначенного лишения свободы направлением в дисциплинарную воинскую часть из расчета данных наказаний день за день.

Таким образом, наказание  в виде содержания в дисциплинарной воинской части может применяться к военнослужащим за совершение как воинских, так и иных преступлений. Его основное предназначение состоит в том, чтобы заменять собой наказание в виде лишения свободы в случаях осуждения за преступления небольшой тяжести, когда цели исправления и предупреждения рецидива преступлений могут быть достигнуты без изоляции лица от общества в условиях дисциплинарной воинской части.

Информация о работе Система и виды наказаний в уголовного права России